UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ
Elisângela Baungartner
DA PROVA TESTEMUNHAL NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
Curitiba
2011
Elisângela Baungartner
DA PROVA TESTEMUNHAL NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Direito da Faculdade de Ciências Jurídicas da Universidade Tuiuti do Paraná, como requisito parcial para a obtenção do grau de bacharel em direito. Orientador: Professor Daniel Ribeiro Surdi de Avelar.
Curitiba
2011
TERMO DE APROVAÇÃO
Elisângela Baungartner
DA PROVA TESTEMUNHAL NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
Esta monografia foi julgada e aprovada para a obtenção do grau de bacharel em direito do curso de Direito da Faculdade de Ciências Jurídicas da Universidade Tuiuti do Paraná.
Curitiba, de de 2011.
________________________________ Professor Dr. Eduardo de Oliveira Leite Coordenador do Núcleo de Monografia Faculdade de Ciências Jurídicas Universidade Tuiuti do Paraná
Orientador: ______________________________ Prof. Daniel Ribeiro Surdi de Avelar Juiz de Direito Universidade Tuiuti do Paraná
______________________________ Prof. Universidade Tuiuti do Paraná
______________________________ Prof. Universidade Tuiuti do Paraná
À Deus pelas oportunidades que me foram dadas na vida, propiciando sempre aprendizado e amadurecimento. À minha mãe, Rosangela Maria Barth, por ter sempre me motivado a estudar e a buscar meus ideais, não esperando simplesmente que as coisas aconteçam, mas fazendo algo para que se realizem. Ao meu pai, Newton Luiz Baungartner (in memorian), por todo amor e ensinamentos a mim dedicados. A todos os meus familiares e amigos por todo apoio, carinho, companheirismo e compreensão demonstrados em todos os momentos.
Agradeço a todos os professores do curso de Direito da Faculdade de Ciências Jurídicas da Universidade Tuiuti do Paraná, por todo ensinamento transmitido pacientemente durante estes cinco anos, em especial ao professor e orientador Daniel R. S. de Avelar por compartilhar seu conhecimento, por seu apoio, incentivo e orientação, tornando possível a conclusão desta monografia.
A porta da verdade estava aberta, mas só deixava passar
meia pessoa de cada vez.
Assim não era possível atingir toda a verdade, porque a meia pessoa que entrava só trazia o perfil de meia verdade.
E sua segunda metade voltava igualmente com meio perfil.
E os meios perfis não coincidiam.
Arrebentaram a porta. Derrubaram a porta. Chegaram ao lugar luminoso
onde a verdade esplendia seus fogos. Era dividida em metades diferentes uma da outra.
Chegou-se a discutir qual a metade mais bela.
Nenhuma das duas era totalmente bela. E carecia optar. Cada um optou conforme
seu capricho, sua ilusão, sua miopia.
Carlos Drummond de Andrade
RESUMO
O objeto de estudo do presente trabalho é analise da prova testemunhal no Código de Processo Penal, principalmente quando o conjunto probatório for composto exclusivamente pela declaração de testemunhas, ou da vítima. Inicia-se com breves relatos históricos sobre a prova testemunhal, seu conceito, princípios, classificação, etc. Passando-se, então, a análise legislativa, a qual é delimitada ao Código de Processo Penal, fazendo, entre outras, referência a capacidade, obrigatoriedade e dispensabilidade da testemunha. Demonstram-se fatores capazes de influenciar na produção da prova testemunhal, como os aspectos do conhecimento, armazenamento e declaração do fato, enfatizando a fragilidade das declarações prestadas – que por vezes podem ser as únicas a comporem o conjunto probatório – e, ainda assim, estão sujeitas a modificações, como por exemplo, esquecimento por parte de que as narra, com o transcurso do tempo, de detalhes importantes sobre o ocorrido. Palavras-chave: Código de Processo Penal; prova ora/testemunhal; única declaração; fragilidade.
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 5 1. CONSIDERAÇÕES SOBRE A PROVA TESTEMUNHAL NO PROCESSO PENAL ........................................................................................................................ 7 1.1. ASPECTOS HISTÓRICOS ...................................................................................... 7 1.2. CONCEITO.............................................................................................................. 9
1.3. CLASSIFICAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL..........................................11 1.4. PRINCÍPIOS ACERCA DA PROVA ....................................................................... 14 1.4.1. Jurisdição ............................................................................................................... 15 1.4.2. Presunção de inocência ......................................................................................... 16 1.4.3. Contraditório e ampla defesa ................................................................................. 17 1.4.4. Livre convencimento motivado ou persuasão racional ........................................... 18 2. DA PROVA TESTEMUNHAL NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ............... 20 2.1. CAPACIDADE PARA TESTEMUNHAR ................................................................. 20 2.1.1. Depoimento infantil ................................................................................................ 23 2.1.2. Depoimento de Policiais ......................................................................................... 24 2.1.3. Depoimento do menor inimputável comparsa do réu ............................................. 25 2.1.4. Depoimento da vítima ............................................................................................ 26 2.2. OBRIGATORIEDADE, COMPROMISSO E DISPENSABILIDADE DO TESTEMUNHO .................................................................................................................... 28
2.2.1. Obrigatoriedade ............................................................................................ 29 2.2.2. Compromisso ............................................................................................... 31 2.2.3. Dispensabilidade .................................................................................................... 31 2.3. ORALIDADE .......................................................................................................... 32 2.4. INQUIRIÇÃO ......................................................................................................... 35
2.4.1. Inquirição por videoconferência .................................................................... 37 2.4.1.1. Proteção à testemunha ................................................................................. 38 2.5. CONTRADITA E ARGUIÇÃO DE DEFEITO .......................................................... 38 2.6. ACAREAÇÃO ........................................................................................................ 39 2.7. MOMENTO DE ARROLAR AS TESTEMUNHAS................................................... 41 2.8. LIMITES NUMÉRICOS DE TESTEMUNHAS ........................................................ 41 2.9. DESISTÊNCIA DA OITIVA DE TESTEMUNHAS ................................................... 42 2.10. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS ................................................................... 43 3. FATORES CAPAZES DE INFLUENCIAR NA PRODUÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL ....................................................................................................... 44 3.1. O CONHECIMENTO: FASES DE FORMAÇÃO ..................................................... 44 3.1.1. O CONHECIMENTO DO FATO ............................................................................. 45 3.1.2. A CONSERVAÇÃO DO CONHECIMENTO ............................................................ 47 3.1.3. A DECLARAÇÃO DO CONHECIMENTO ............................................................... 49 3.2. FALSO TESTEMUNHO ......................................................................................... 51 4. A PROVA ORAL COMO ÚNICO ELEMENTO PROBATÓRIO .......................... 54 4.1. NOS DELITOS QUE NÃO DEIXAM VESTÍGIOS ................................................... 54 4.2. NOS DELITOS QUE DEIXAM VESTÍGIOS ........................................................... 56 4.3. QUANTIDADE DE TESTEMUNHOS QUANDO A COMPROVAÇÃO DOS FATOS ESTIVER RESTRITA A PROVA TESTEMUNHAL ............................................................... 58 CONCLUSÃO......... .................................................................................................. 60 BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................ 62
5
INTRODUÇÃO
A Constituição Federal determina que todas as decisões do Poder Judiciário
deverão ser fundamentadas, sob pena de nulidade (artigo 93, IX). Exigência esta,
que, em se tratando de direito processual penal, é ainda mais rigorosa, visto que se
lida com um dos bens mais preciosos para as pessoas: a liberdade.
Em decorrência disto é que uma sentença processual penal (seja ela
condenatória ou absolutória) não pode deixar de analisar, rigorosamente, o conjunto
probatório que fora coligido.
Neste diapasão, faz-se extremamente necessário um estudo (profundo)
acerca das provas, as quais, em âmbito geral, têm por objetivo reconstruir o
acontecimento dos fatos, em tese, criminosos, para que o julgador possa formar seu
“livre convencimento motivado”, e assim, atingir a (provável) certeza jurídica ao
proferir a sentença.
Dentre as provas elencadas no Código de Processo Penal, não há dúvidas
que a mais utilizada, é a testemunhal (disciplinada entre os artigos 202 e 205 do
referido diploma legal), que será objeto de estudo deste trabalho.
Freqüentemente, os magistrados se deparam com situações um tanto
complexas, nas quais a prova oral (seja através de declarações da vítima ou de
testemunhas) é a única ou a principal carreada no decorrer do processo-crime capaz
de embasar uma decisão.
Em casos como estes, ocorrem, via de regra, debates no meio jurídico, e por
vezes, divergências jurisprudenciais acerca da valoração e credibilidade da referida
prova, a qual é de grande valia, apesar de sofrer influências, como por exemplo, o
decurso do tempo; os sentimentos de quem presta o depoimento em relação ao fato,
6
à vítima e/ou ao acusado, entre outros, que serão melhor analisados no decorrer do
presente trabalho, que será composto por quatro capítulos, desenvolvidos do
seguinte modo:
No primeiro deles serão realizadas abordagens acerca de aspectos
históricos, conceito, classificação e princípios.
O segundo capítulo será composto por questões atinentes à prova
testemunhal no Código de Processo Penal, com enfoque para a capacidade de
testemunhar, oralidade, obrigatoriedade, compromisso e dispensabilidade do
testemunho, bem como, inquirição e outras previsões legais.
Por sua vez, o capítulo três, será dedicado aos fatores capazes de
influenciar na produção da prova, principalmente aquelas alusivas ao conhecimento,
conservação e declaração do fato que se tem conhecimento, bem como breve
análise sobre o falso testemunho, que, quando não intencional, geralmente é
ocasionado pelos vícios no conhecimento.
Por fim, o capítulo quatro terá como destaque a importante questão da prova
oral como único elemento probatório constante nos autos. Fazendo menção, ainda,
aos delitos que deixam e aos que não deixam vestígios, e também, breves
apontamentos em relação à quantidade e qualidade das declarações.
7
1. CONSIDERAÇÕES SOBRE A PROVA TESTEMUNHAL NO PROCESSO
PENAL
1.1. ASPECTOS HISTÓRICOS
A prova testemunhal, que, sem dúvidas é uma das provas jurídicas mais
antigas e também das mais utilizadas, tem sua retrospectiva histórica analisada de
forma geral pelos autores.
Segundo os ensinamentos de JORGE HENRIQUE SCHAEFER MARTINS,
para os povos antigos, predominavam as provas místicas, que sujeitavam os
acusados a processos cruéis, sendo chamados de “Juízo dos deuses” ou “ordália”.1
Na antiguidade, uma das importantes fontes sobre a prova testemunhal é a
Bíblia Sagrada. Livro este que em diversos momentos menciona a grande valia do
testemunho nos casos que exigiam comprovação da prática de determinado ato
criminoso.2
No entanto, havia a necessidade de ao menos duas testemunhas para a
condenação de uma pessoa, conforme se observa da leitura dos livros de Números
35.30 e Deuteronômio 17.6-7.3
A preocupação com o falso testemunho também está presente na Bíblia em
várias passagens, como por exemplo, nos dez mandamentos (Êxodo 20.16): “Não
1 MARTINS, Jorge Henrique Schaefer. Prova Criminal: retrospectiva histórica, modalidades,
valoração, incluindo comentários sobre a Lei 9.296/96. Ed. Juruá Curitiba: 1996. p. 27 e ss. 2 AQUINO, José Carlos G. Xavier de. A prova testemunhal no processo penal brasileiro. Ed. Saraiva,
3 ed. atual. e ampl., São Paulo: 1995, p. 3/4. 3 A BÍBLIA SAGRADA. Traduzida em português por João Ferreira de Almeida. Revista e Atualizada
no Brasil. Sociedade Bíblica do Brasil, 2 ed. Barueri, São Paulo, 1999, p. 126 e p. 141, respectivamente.
8
dirás falso testemunho contra o teu próximo.”4, e no já citado livro de Êxodo 23.1:
“Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio, para seres testemunha
maldosa”.5
Consta, também, na Bíblia, que a penalidade para aquele que prestasse
testemunho mentiroso seria a mesma do delito que ele imputara falsamente ao seu
semelhante (Deuteronômio 19.15-21).6
Na Índia, o Código de Manu teve grande preocupação com a prova
testemunhal, estabelecendo, entre outras transcrições, a importância de declarações
verdadeiras, bem como da boa-fé daquele que prestaria o depoimento, o qual
deveria pertencer a mesma classe social do acusado, além de apresentar restrições
ao testemunho de mulheres, crianças, enfermos, ébrios, parentes, escravos, etc.7
De igual modo ocorria no direito romano, eis que a Lei das Doze Tábuas
proibia que mulheres, prostitutas, crianças, escravos e delinqüentes fossem
testemunhas. Ocorrendo ainda, maior valoração a prova escrita em relação a
testemunhal. 8
Na Grécia admitia-se a prova testemunhal, mas assim como ocorria em
Roma, era vedado o testemunho das mulheres, escravos e crianças, os quais só
poderiam testemunhar nos crimes contra a vida. Além disso, somente eram aceitas
as testemunhas oculares, e também era admitido o testemunho coletivo.9
Outra obra clássica, a qual não se pode deixar de mencionar é a de
CESARE BECCARIA10, que apresenta argumentos contrários aos que foram acima
4 Idem. Ibidem. p. 54.
5 Id. Ibidem. p. 56.
6 Id. Ibidem. p. 142.
7 Disponível em: http://www.ufra.edu.br/legislacao/CODIGO%20DE%20MANU.pdf. Acessado em 30
de maio de 2011. 8 AQUINO, José Carlos G. Xavier de. op. cit. p. 6/7.
9 Idem. Ibidem. p. 7.
10 BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e das Penas. Ed. RT. São Paulo: 1999.
9
expostos e avançados para a época, criticando a impossibilidade de servirem de
testemunhas crianças, mulheres e condenados.
Deste modo, observa-se que a prova testemunhal está presente na história
desde os povos mais antigos, permanecendo até os dias atuais e sendo um dos
meios de provas mais usuais no processo penal, mesmo ante a sua fragilidade.
1.2. CONCEITO
Feitos os principais apontamentos sobre o histórico, passa-se a analise do
conceito de prova testemunhal.
Em linhas gerais, prova é o meio através do qual se busca estabelecer a
verdade, demonstrando a certeza do que fora alegado. 11
No sentido jurídico da palavra, como sustenta AQUINO, o termo prova
deriva do latim “probatio, probationis, que vem de probus, significando bom, correto,
honrado”.12
Ainda neste sentido, tem-se que a expressão prova “vem do latim proba, de
probare (demonstrar, reconhecer, formar juízo de), entende-se, assim, a
denominação, que se faz, pelos meios legais, da existência ou veracidade de um
fato material ou de um ato jurídico, em virtude da qual se conclui por sua existência
da veracidade daquilo que se alega como fundamento do direito que se defende ou
que se contesta”.13
11
TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Código de processo penal comentado: volume 1. Ed. Saraiva, 13 ed. rev., e atual., São Paulo: 2010. p. 506. 12
AQUINO, José Carlos G. Xavier de. op. cit. p. 7. 13
SILVIA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Ed. Forense, 13ª ed., Rio de Janeiro: 1997. p. 565.
10
Noutra conotação, AURY LOPES JUNIOR nos ensina que as provas são os
meios pelos quais se busca proporcionar o conhecimento do julgador através da
reconstrução do crime:
O processo penal é um instrumento de retrospecção, de reconstrução aproximativa de um determinado fato histórico. Como ritual, está destinado a instruir o julgador, a proporcionar o conhecimento do juiz por meio da reconstrução histórica de um fato. Nesse contexto, as provas são meios através dos quais se fará essa reconstrução do fato passado (crime). (...) Isso decorre do paradoxo temporal ínsito ao ritual judiciário: um juiz julgando no presente (hoje), um homem e seu fato ocorrido num passado distante (anteontem), com base na prova colhida num passado próximo (ontem) e projetando efeitos (pena) para o futuro (amanhã). Assim como o fato jamais será real, pois histórico, o homem que praticou o fato não é o mesmo que está em julgamento e, com certeza, não será o mesmo que cumprirá essa pena e, seu presente, no futuro, será um constante reviver o passado.
14
Neste mesmo diapasão, encontramos a doutrina de EUGÊNIO PACELLI DE
OLIVEIRA, afirmando que “a prova judiciária tem um objetivo claramente definido: a
reconstrução dos fatos investigados no processo, buscando a maior coincidência
possível com a realidade histórica, isto é, com a verdade dos fatos, tal como
efetivamente ocorridos no espaço e no tempo. A tarefa, portanto, é das mais difíceis,
quando não impossível: a reconstrução da verdade.”15
Assim, as provas são os elementos que fazem com que o passado se torne
“presente”, possibilitando que o julgador forme sua convicção e profira a sentença
baseada nelas.
Tratando-se especificamente da prova testemunhal, é fundamental trazer os
ensinamentos doutrinários sobre o testemunho.
14
LOPES JUNIOR, Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional. Volume 1, 7 ed. Ed. Lúmen Júris, Rio de Janeiro: 2011. p. 517. 15
OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. Editora Lúmen Júris, 12 ed., Rio de Janeiro: 2009. p. 317.
11
Para CARL JOSEPH ANTON MITTERMAIER, testemunha é o individuo que
é chamado para depor sobre a existência de um fato por ele presenciado16, sendo
este, também, o entendimento de AQUINO. Vejamos:
A palavra “testemunha” vem de testibus, que significa dar fé da veracidade de um fato. (...) testemunha é toda “pessoa que assiste a determinado fato contestado, ou dele tem conhecimento, e é chamada a juízo a fim de depor desinteressadamente sobre o que souber a seu respeito”; (...) testemunha também é aquele indivíduo que, “reconhecidamente idôneo e previamente convocado, se acha presente à conclusão do ato jurídico, para cuja autenticidade e formalidades extrínsecas concorre com a sua assinatura”.
17
Portanto, a prova testemunhal consiste no esclarecimento prestado por
pessoas convocadas a comparecer em juízo e que tenham conhecimento de algo
juridicamente relevante sobre a prática de um fato, em tese, delituoso, ou ainda para
esclarecer sobre os hábitos do infrator e/ou da vítima, agindo sempre sobre o
compromisso de dizer a verdade e de ser imparcial.
1.3. CLASSIFICAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL
Em relação à classificação das provas, constata-se que está relacionada
com o meio empregado para a sua produção. Entre algumas correntes doutrinárias,
os autores AQUINO18 e MOACYR AMARAL SANTOS19 serão referências para as
explanações feitas a seguir, utilizam-se de três elementos para classificá-la: o
objeto, o sujeito e o meio de prova (para AQUINO) ou a forma (para SANTOS).
O objeto da prova testemunhal é o fato de provar, podendo ser de maneira
direta ou indireta (para AURY LOPES JUNIOR, esta classificação é um desacerto,
16
MITTERMAIER, Carl Joseph Anton. Tratado da prova em matéria criminal. Ed. Bookseller, tradução da 3 ed., São Paulo: 1997. p. 232. 17
AQUINO, José Carlos G. Xavier de. op. cit. p. 13. 18
AQUINO, José Carlos G. Xavier de. op. cit. p. 09/12. 19
SANTOS, Moacy Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil. Ed. Saraiva, São Paulo: 1990.
12
pois todas as provas produzidas são indiretas20). Será direta quando for se tratar a
respeito do próprio fato a que pretende ser provado. Será indireta, por sua vez,
quando não se referir ao fato probando, mas sim a outro, pelo qual, através do
raciocínio, se possa chegar àquela prova, são as chamadas presunções e indícios.
O segundo elemento refere-se ao sujeito, que é a pessoa física que
transmite o seu conhecimento, podendo ser ele pessoal (toda afirmação feita
conscientemente pela testemunha) ou real (quando a prova emerge do próprio fato,
como por exemplo, a exibição de uma arma).
No que tange a forma ou o meio de prova – elemento pelo qual se adquire o
conhecimento do objeto da prova –, a prova pode ser testemunhal, documental e
material.
Em sentido amplo, a prova testemunhal são as afirmações orais, ou seja, os
depoimentos realizados pelas testemunhas, as declarações da vítima e o
interrogatório; prova documental é a afirmação feita de forma escrita/impressa (ex.
escrituras públicas, plantas, fotografias, etc.); já as provas materiais consistem em
qualquer materialidade capaz de servir de prova do fato (ex. objetos apreendidos,
exames periciais, etc.).
Há, também, a distinção feita por EUGENIO FLORIAN21 apud AQUINO,
entre meios de prova primários (testemunhas e perícias) e secundários (como, por
exemplo, a reconstituição do crime presidida pelo próprio magistrado).
Há, ainda, no atual sistema processual brasileiro, uma classificação das
testemunhas.
20
LOPES JUNIOR, Aury. op. cit. p. 518. 21
FLORIAN, Eugenio. Elementos de derecho procesal penal. Trad. Pietro Castro, Barcelona, Bosch, p. 343.
13
Segundo FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO22, as testemunhas
podem ser classificadas em: diretas ou presenciais (aquelas que depõem sobre o
fato que assistiu); indiretas (aquelas que depõem sobre o fato do qual ouviu alguém
falar, também chamada de testemunha “de ouvir dizer”); próprias (aquelas que
depõem sobre os fatos que são o objeto do processo); impróprias (aquelas que
depõem sobre um fato ou circunstância alheia ao fato que é o objeto do processo,
mas que a ele se liga por uma relação bem próxima); referidas (aquelas que são
indicadas no depoimento de outra testemunha, vítima ou acusado23); informantes
(são aquelas que não prestam compromisso de dizer a verdade, como no caso de
parentes, amigos íntimos, inimigos capitais); numerárias (aquelas que são arroladas
pelas partes e são compromissadas); as extranumerárias (aquelas que são ouvidas
por iniciativa do juiz24), citadas por FERNANDO CAPEZ25; as abonatórias (que são
aquelas que não presenciaram o fato e nada sabem diretamente sobre ele, servindo
para abonar a conduta do réu, e, tendo o seu depoimento relevância na avaliação
das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal), citadas por LOPES JUNIOR26; e
por fim, citada por GUILHERME DE SOUZA NUCCI27, a testemunha instrumentária
(ou fedatária, que é aquela presente na leitura do auto de prisão em flagrante na
presença do acusado, assinando em seu lugar quando ele não quiser, não puder ou
não souber fazê-lo).
Diante disto, a prova testemunhal pode ser considerada um meio de prova
direto ou indireto, pessoal, e primário.
22
TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. op. cit. p. 628/629. 23
Art. 209, § 1.º, CPP. “Se ao juiz parecer conveniente, serão ouvidas as pessoas que as testemunhas se referirem”. 24
Art. 209, caput, CPP. “O juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes”. 25
CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. Ed. Saraiva, 7 ed., São Paulo: 2001. p. 286. 26
LOPES JUNIOR, Aury. op. cit. p. 654. 27
NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo: 2002. p. 455.
14
Por fim, não se pode deixar de mencionar, o apontamento de ANTONIO
SCARANCE FERNANDES28, citado por LOPES JUNIOR, sobre as características
do testemunho que extraídas da sistemática do Código de Processo Penal. São
elas: a oralidade, a objetividade e a retrospectividade, as quais serão analisadas no
transcurso do presente trabalho.
1.4. PRINCÍPIOS ACERCA DA PROVA
Na concepção de CRISTINA DI GESU, com os princípios, busca-se, não
apenas o desaparecimento das lacunas de lei ou a simples regulação de um caso
concreto. Vai além disso, pois os princípios permitem o ponderamento de interesses
e valores numa situação conflituosa com outro princípio. Ademais, através da
“principiologia da prova almeja-se a sistematização da matéria, diante da
necessidade de o intérprete do direito compatibilizar e adaptar os direitos e garantias
constitucionais a um sistema atrasado e de origem inquisitorial como o do Código de
Processo Penal brasileiro.” 29
Seguindo a classificação feita por LOPES JUNIOR30 apud CRISTINA DI
GESU, cinco são os princípios que regem a matéria probatória: jurisdição,
presunção de inocência, contraditório e ampla defesa e livre convencimento
motivado.
28
SCARANCE FERNANDES, Antônio. Processo Penal Constitucional. Ed. RT, São Paulo: 1999. 29
GESU, Cristina Di. Prova Penal & Falsas Memórias. Ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro: 2010. p. 35/36. 30
LOPES JUNIOR, Aury. op. cit. p. 527 e ss.
15
1.4.1. Jurisdição
A jurisdição, principal garantia processual, etimologicamente, vem do latim
iuris dictio-onis, que significa dicção do direito, derivando da locução dicere ius, ou
seja, dizer o direito.
Segundo LUIGI FERRAJOLI31, citado por CRISTINA DI GESU, a jurisdição
pode ser estudada sob duas perspectivas: em sentido lato e sem sentido estrito.
Vejamos os ensinamentos do doutrinador:
A jurisdição, em sentido lato, se expressa pelos brocardos nulla poena,
nullum crimen, nulla culpa sine iudicio, o que significa dizer que não há imposição de
pena sem o devido processo legal, eis que o Estado é o único detentor do ius
puniendi.
O princípio da jurisdicionalidade, em sentido estrito, refere-se aos
procedimentos e as garantias de que dependem a cognição ou o caráter declaratório
do juízo, formada pelo conjunto de três teses, as quais formam as garantias
processuais primárias: nullum iudicium sine accusatione (formação de acusação e a
efetiva contradição); nulla accusatio sine probatione (a prova a cargo do órgão
acusador) e nulla probatio sine defensione (o direito de defesa).32
Aquiesce-se a estas garantias primárias quatro outras garantias, chamadas
por FERRAJOLI de secundárias. São elas: publicidade (que permite o controle
interno e o externo de toda a atividade processual); oralidade (compreende a
imediação e concentração da instrução probatória); legalidade (referente ao
seguimento de um rito previamente estabelecido para todas as atividades judiciais,
31
FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón. Teoria del Garantismo Penal. Madrid: Trotta, 1997. p. 539. 32
Idem. Ibidem. p. 539.
16
sob pena de nulidade) e a motivação (para que seja assegurada a fundamentação,
de acordo com as provas e contraprovas, da hipótese acusatória).
Ressalte-se, que “a garantia da jurisdição significa muito mais que apenas
„ter um juiz‟, exige ter um juiz imparcial, natural e comprometido com a máxima
eficácia da própria Constituição”.33
Neste ponto, é importante fazer alusão às garantias do juiz e as garantias do
juízo. Segundo FERRAJOLI, as garantias relativas à formação do juiz e sua posição
institucional aos demais poderes do Estado e a outros sujeitos do processo, são
chamadas de garantias orgânicas da magistratura: independência, imparcialidade,
responsabilidade, juiz natural, entre outras. As garantias do juízo, por sua vez, são
denominadas de processuais, pois se referem à produção da prova, ao
desenvolvimento da defesa e formação de uma acusação certa, determinada e
suficiente para formar a convicção do órgão judicial.
1.4.2. Presunção de inocência
O artigo 5º, LVII, da Constituição Federal prevê que “ninguém será
considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória”.
Para CRISTINA DI GESU, o princípio da presunção de inocência, quanto à
questão probatória, é visto como regra processual, pois o acusado não é obrigado a
fornecer prova de sua inocência, a qual é presumida, havendo em caso de dúvida, a
absolvição (in dúbio pro reo).
De acordo com o sistema acusatório, a garantia da presunção de inocência
transfere inteiramente o ônus da prova ao órgão acusador, ou seja, o acusado não
33
LOPES JUNIOR, Aury. op. cit. p. 109 e ss.
17
tem o dever de provar nada, podendo valer-se do direito ao silêncio (nemo tenetur
se detegere), garantido constitucionalmente (artigo 5º, LXIII, Constituição Federal).
Entretanto, é preciso que o réu possa contradizer a prova produzida contra si,
produzindo, se quiser, provas a seu favor, com o condão de minimizar os riscos de
uma sentença desfavorável, exercendo, assim, os princípios do contraditório e
ampla defesa.
1.4.3. Contraditório e ampla defesa
O contraditório e a ampla defesa são garantias constitucionais previstas no
artigo 5º, LV, da Constituição Federal34, e que se relacionam entre si, sendo
fundamentais para a validade do processo, sob pena de nulidade absoluta quando
resultar em prejuízo para o réu.
O contraditório garante as partes que o juízo cumpra com o dever de dar a
informação, o conhecimento dos atos processuais praticados, e também, a efetiva
participação no processo, através do direito de resposta, pois, não existindo a
possibilidade de o contraditório se realizar, não há processo.35 Deste modo, o
contraditório possibilita a reconstrução da história do delito levando em consideração
as suas versões, da acusação e da defesa.
A ampla defesa, por sua vez, vai além do contraditório – que não pode ir
além da garantia de participação –, garantindo a participação de defesa técnica, ou
seja, a participação do defensor em todos os momentos do processo.36
34
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. 35
FAZZALARI, Elio. Instituições de direito processual. Trad. Elaine Nassif. Ed. Bookseller, Campinas: 2006, citado por GESU, Cristina Di. op. cit. p. 46/47. 36
OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. op. cit. p. 39/42.
18
1.4.4. Livre convencimento motivado ou persuasão racional
As provas desempenham no processo a importante função de reconstruir a
realidade fática ocorrida, que “deverá ser a expressão da verdade judicial”37. De tal
modo, também é de suma importância valoração das provas e o modo como elas
são avaliadas. Surgindo, então, a preocupação com o subjetivismo do julgador e
com eventuais arbitrariedades que ele possa cometer, por isto, a estima dos
sistemas de valoração da prova.
Antigamente, no sistema da intima convicção, o juiz tinha a ampla liberdade
de decidir, pois não era obrigado a motivar a decisão que tomava, decidindo
conforme o seu foro íntimo.
Nos dias atuais, ainda vige este sistema no procedimento do Tribunal do
Júri, vez que os jurados não precisam fundamentar as razões de sua decisão de
absolver ou não o acusado.
De outro lado estava o sistema da prova legal ou tarifada, extremamente
positivista, que estipulava previamente o valor de cada elemento de prova, sem
observar cada caso, o que restringia a atuação do magistrado, que ficava limitado a
analisar o contexto probatório e atribuir os valores estipulados por lei.
No sistema da persuasão racional (adotado no Brasil, salvo no
procedimento do Tribunal do Júri, como anteriormente mencionado), “o julgador
deixou de ter uma participação meramente instrumental para, finalmente, ser o
sujeito responsável pela valoração da prova e conseqüente tomada da decisão”.38
37
Idem. Ibidem. p. 328/329. 38
GESU, Cristina Di. op. cit. p. 53.
19
Por este sistema, há a garantia da liberdade de apreciação das provas pelo
juiz (prevista no artigo 155, caput, do Código de Processo Penal39), desde que de
forma vinculada ao conjunto probatório carreado nos autos, além da obrigação de
fundamentar a sua decisão (não somente nas sentenças e acórdãos, mas também
nas decisões interlocutórias; decretação de prisão preventiva, temporária; busca e
apreensão, etc.), conforme o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal.40
No entanto, apesar de em vários dispositivos do Código de Processo Penal
(como por exemplo, os artigos 182, 184 e 200) haver menção a liberdade de
apreciação da prova pelo magistrado, o entendimento de LOPES JUNIOR41 é de
que o livre convencimento não é tão livre quando parece, sendo, na verdade, muito
mais limitado do que livre. Trata-se, portanto, de uma exigência expressa, conforme
se observa da leitura do artigo 381, III, do Código de Processo Penal: “a indicação
dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão”.
Destarte, a apreciação do conjunto probatório deve ser feita de forma
cautelosa, imparcial e neutra, o que significa dizer que o juiz não deverá trazer
consigo cargas emocionais advindas de outras experiências por ele vividas e que
sejam capazes de influenciar na motivação que fará no julgamento, vez que, é
através da fundamentação das decisões proferidas por ele que partes têm
conhecimento das razões pelas quais tal decisão foi tomada (garantindo a efetivação
do contraditório e ampla defesa, e possibilitando, por exemplo, a melhor interposição
de recurso).
39
Art. 155, CPP. “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”. 40
“todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas as decisões, sob pena de nulidade (...)”. 41
LOPES JUNIOR, Aury. op. cit. p. 536.
20
2. DA PROVA TESTEMUNHAL NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
2.1. CAPACIDADE PARA TESTEMUNHAR
No processo penal, diferentemente do que ocorre no processo civil, “toda
pessoa poderá ser testemunha”, conforme se observa da leitura do Código de
Processo Penal, em seu artigo 202, que estabelece de maneira geral a capacidade
de testemunhar.
Não há mais no ordenamento jurídico as proibições que existiam
antigamente em relação aos testemunhos de mulheres, escravos, crianças, pessoas
consideradas de má índole, etc. como já citado anteriormente.
Para AQUINO42, o testemunho só é um ato devido para pessoas que
tenham capacidade de perceber ou deduzir os acontecimentos, conservá-los e
transmiti-los, pessoas estas que antes de pronunciarem-se sobre o fato
juridicamente relevante sobre o qual tem conhecimento, assumem o compromisso
de dizer a verdade.
Contudo, apesar da aparente conotação amplitude dada pelo legislador,
nem toda pessoa (natural, obviamente) tem capacidade para testemunhar, havendo
limitações legais descritas nos artigos 207 e 208 do Código de Processo Penal:
Art. 207. São proibidas de depor as pessoas que, em razão de sua função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se, desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho. Art. 208. Não se deferirá o compromisso a que alude o art. 203 aos doentes e deficientes mentais, e aos menores de 14 (quatorze) anos, nem às pessoas a que se refere o art. 206.
42
AQUINO, José Carlos G. Xavier de. op. cit. p. 69/70.
21
Em relação ao disposto no artigo 207 do referido diploma legal, tutela-se o
sigilo profissional, reforçado pela proibição de determinados profissionais (como
psiquiatras, psicólogos, padres, etc.) deponham sobre fatos que envolvam seus
“clientes/pacientes” e que lhe foram confidenciados no exercício de suas funções,
salvo se desobrigados expressamente pela parte interessada, quando então, são
obrigados a depor, como qualquer outra testemunha. Caso estes profissionais sejam
arrolados como testemunhas da própria parte interessada, a autorização para depor
é tácita.
No que tange ao advogado ser proibido de depor sobre o que teve
conhecimento em razão da sua profissão, nem mesmo quando desobrigado pelo
interessado poderá depor, conforme determina o artigo 26 do Código de Ética e
Disciplina da OAB.43 De igual forma, como adverte NUCCI44, estão proibidos de
depor em outro processo sobre fatos que tiveram conhecimento em razão do
exercício da função, os juizes e promotores.
O artigo 208 do Código de Processo Penal, por sua fez, alude que não
prestam o compromisso definido no artigo 203 do mesmo diploma legal (que adiante
será melhor elucidado) “os doentes e deficientes mentais, os menores de 14
(quatorze) anos, nem o ascendente ou o descendente, o afim em linha reta, o
cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe ou o filho adotivo do acusado”
(artigo 206 do Código de Processo Penal), sendo portanto, testemunhas
informantes.
Para AQUINO, a exceção de prestar o compromisso divide-se em duas: a
incapacidade natural (no caso dos doentes e deficientes mentais, e menores de 14
43
Art. 26. “O advogado deve guardar sigilo, mesmo em depoimento judicial, sobre o que saiba em razão de seu ofício, cabendo-lhe recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou tenha sido advogado, mesmo que autorizado ou solicitado pelo constituinte.” 44
NUCCI, Guilherme de Souza. op. cit. p 460 e ss.
22
anos) e incapacidade legal (no caso das pessoas elencadas no artigo 206 do Código
de Processo Penal). Naquele caso, a incapacidade (natural) se funda no fato de que
as pessoas inseridas nesta categoria não têm condições de compreender a
importância da prestação do compromisso. Neste caso (de incapacidade legal), há a
privação de determinadas pessoas prestarem o compromisso em razão de
circunstâncias pessoais, eis que seriam interessadas no deslinde do feito. Assim
como no caso das vítimas, que também deixam de prestar compromisso. 45
Superadas as limitações legais acima explanadas, ressaltando (e
retornando) a generalidade legislativa do Código de Processo Penal quanto à
capacidade de testemunhar, argumenta TOURINHO FILHO que isto se dá em
virtude de que:
(...) qualquer pessoa física, independentemente de idade, sexo ou nacionalidade, pode ser testemunha. Não importam as imperfeições físicas, às vezes, até os estados contingentes de inconsciência. Não levam em conta o estado social e a condição econômica da pessoa, bem como sua reputação ou fama. Na verdade quem pode impedir que uma criança, um travesti, uma horizontal, um proxeneta possam assistir a uma cena delituosa? Ninguém sabe onde e a que horas o crime vai eclodir. Tanto pode ser nas vias públicas, nos palácios, como nas zonas silenciosas da
cidade. Por isso nenhuma restrição quanto à capacidade de depor. (...)46
(grifei)
Tendo isto em vista, passa-se a breve analise de testemunhos que, do
ponto de vista de alguns doutrinadores, devem ser analisados e valorados com
maior zelo.
45
AQUINO, José Carlos G. Xavier de. op. cit. p. 71/76. 46
TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. op. cit. p. 628.
23
2.1.1. Depoimento infantil
Atualmente, não há mais a proibição de que crianças sejam testemunhas,
eis que elas, assim como qualquer pessoa, não estão escapes de presenciarem um
acontecimento criminoso, portanto, podem prestar depoimento, embora não estejam
sujeitas ao compromisso legal.
Todavia, é sabido que há diversos fatores que podem influenciar no
depoimento de uma criança (não que os adultos estejam livres de influências),
devido à “carência de solidez intelectual” e também a fase da vida em que se
encontram, elas podem inventar, fantasiar, decorar, serem sugestionadas, etc.,
assim como podem simplesmente falar a verdade.47
Como bem explana TOURINHO FILHO:
(...) Já se disse que cada idade tem os seus prazeres, seus costumes, seus hábitos. Não se pode exigir de uma criança a maturidade de um adulto. Pode inventar, pode criar, pode querer transformar-se no centro das atenções, pode fantasiar. Se mentir, não o faz por perversidade, por maldade. Aí, das duas uma: ou foi instruída por alguém ou, então, seu depoimento, se não coincidir com as demais provas colhidas, pode ser fruto da sua imaginação ou do seu total desinteresse por fatos que não integram seu pequeno-grande mundo.
48
A doutrina é unânime ao afirmar que o depoimento infantil não pode ser
totalmente desprezado, pois pode ser uma prova que venha a ser corroborada por
outras, mostrando-se crível.
De igual maneira é o entendimento de JULIO FABBRINI MIRABETE ao
afirmar que:
47
PEDROSO, Fernando de Almeida. Prova penal. Ed. Aide, Rio de Janeiro: 1994. p.63/64. 48
TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. op. cit. p. 637.
24
(...) Não se pode afastar de plano o depoimento de qualquer pessoa unicamente por seu estado social, idade, profissão, ocupação, etc. Há que se atentar, porém, para algumas particularidades. O depoimento infantil deve merecer valor probatório quando a criança relata fato de simples percepção visual e de fácil percepção, porque em regra, se presume a pureza do menor, o que lhe concede credibilidade.
49
Assim sendo, é certo que o depoimento das crianças não pode ser
completamente desvalorizado, entretanto, deve ser avaliado com cautela e, caso
haja, de acordo com as demais provas colacionadas nos autos.
2.1.2. Depoimento de Policiais
O valor probatório dos testemunhos de policiais tem suscitado polêmica nos
Tribunais.
Na concepção de TOURINHO FILHO, muitas vezes os agentes policiais são
incumbidos de realizar diligências e, para demonstrar que cumpriram corretamente a
missão que lhes foi dada, de acordo com o seu caráter, acabam por faltar com a
verdade, principalmente se o investigado não tiver boa fama.50 E, para corroborar o
seu entendimento, cita a decisão do Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São
Paulo:
“Por mais idôneo que seja o policial, por mais honesto e correto, se participou da diligência, servindo de testemunha, no fundo está procurando legitimar a sua própria conduta, o que juridicamente não é admissível. A legitimidade de tais depoimentos surge, pois, com a corroboração por testemunhas estranhas aos quadros da polícia” (ACrim 135.747, apud Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, Da prova no processo penal, p. 128).
49
MIRABETE, Julio Fabbrini. Código de processo penal interpretado. Ed. Atlas, 11 ed., São Paulo: 2003. p. 555. 50
TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. op. cit. p. 637/638.
25
Já no entendimento de NUCCI, os policiais que participaram do inquérito
policial podem ser arrolados como testemunhas, apesar de seu depoimento ter valor
limitado, mas para ele, o “ideal seria prestar declarações acerca de fatos relevantes
da investigação, algo que tenha, diretamente, diligenciado ou presenciado, provas
colhidas com peculiar interesse”.51
Nesta mesma linha de raciocínio, vejamos alguns entendimentos
jurisprudenciais:
O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento.
52
Como servidores públicos que são, os agentes policiais têm, no exercício de suas funções, a presunção juris tantum de que agem escorreitamente, não estando impedidos de depor sobre os atos de ofício de cuja fase policial tenham participado.
53
De tal modo, apesar das críticas expendidas acerca do tema, os
depoimentos de policiais, desde que verossímeis, coerentes e corroborados com as
demais provas carreadas merecem credibilidade e podem servir de base à decisão.
2.1.3. Depoimento do menor inimputável comparsa do réu
O menor de 18 (dezoito) anos, conforme cita o artigo 27 do Código Penal, é
penalmente irresponsável, mas isto não impede que ele associe-se a um
51
NUCCI, Guilherme de Souza. op. cit. p. 546/548. 52
Supremo Tribunal Federal. HC 76.557-RJ, 2.ª T., rel. Carlos Velloso, 04.08.1998. 53
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ap. 287.216-3, São José do Rio Preto, 3.ª C. de Janeiro de 200, v.u., JUBI 49/00.
26
penalmente imputável para a prática de uma infração penal, “é o que se chama de
concurso impropriamente dito ou pseudoconcurso de agentes”.54
Nesta hipótese, entende NUCCI, que o menor deverá ser arrolado
normalmente como testemunha (eis que não pode ser considerado parte na relação
processual estabelecida, podendo, se for o caso, responder por sua conduta na Vara
da Infância e Juventude), tendo o dever de dizer a verdade, se for maior de 14
(quatorze) anos, vez que está compromissado, ou, caso tenha menos de 14
(quatorze) anos de idade, será ouvido como informante.
2.1.4. Depoimento da vítima
“O ofendido não integra o rol de testemunhas de acusação, por não poder
ser considerado, rigorosamente, testemunha. Em conseqüência, não tem o
compromisso de dizer a verdade”.55 Contudo, não se pode negar que o depoimento
da vítima é um meio de prova, por isto, deve ser sempre realizada sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa.
Como afirma OLIVEIRA, a vítima da infração penal, somente por este fato já
sofre efeitos suficientemente danosos, e merece tratamento diferenciado daquele
reservado às testemunhas. Entretanto, não se pode ignorar o fato de que, em muitas
oportunidades, é a palavra do ofendido que traz à tona a prática de um crime e
conseqüentemente o início da persecução penal, o que também gera danos ao
acusado da prática delituosa. Por isto, tem a vítima o dever de depor, sempre que
intimada, pois, ao final, poderá ser apurada a sua responsabilidade penal por
54
NUCCI, Guilherme de Souza. op. cit. p. 548. 55
OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. op. cit. p. 413.
27
denunciação caluniosa, ante a falsa imputação de crime, conforme o artigo 339 do
Código Penal.56
Para ilustrar, tem-se um polêmico caso que recentemente ganhou destaque
nos tablóides internacionais: o ex-diretor do Fundo Monetário Internacional,
Dominique Strauss-Kahn foi acusado de estupro por Nafissatou Diallo, uma
camareira do hotel onde estava hospedado em Nova York. Esta grave acusação fez
com que em pouco tempo Strauss-Kahn fosse preso, o que maculou mundialmente
sua imagem, fazendo com que ele renunciasse seu cargo de diretor-geral do FMI e
possivelmente deixasse de candidatar-se à presidência da França.57 No entanto, o
caso teve uma reviravolta, que se deu em virtude da descoberta de mentiras,
omissões, possível envolvimento da camareira Nafissatou Diallo com tráfico de
drogas, ligações com presidiário, onde conversaram sobre como lucrar com a
“denúncia”, depósitos em sua conta bancária, entre outros fatores que derrubaram a
credibilidade do seu (conflitante) depoimento. Ante todos estes fatos, a prisão
domiciliar de Dominique Strauss-Kahn foi suspensa no mês de julho do presente
ano, mediante paga de fiança de US$ 1 milhão e US$ 5 milhões em caução.58 No
mês de agosto as acusações contra ele foram retiradas pela Promotoria de Nova
York o processo foi arquivado. Recentemente, em 18 de setembro deste ano, em
entrevista à TV francesa, afirmou que a relação que manteve com Nafissatou Diallo
foi “mais que uma relação inapropriada, foi um erro”, mas que "não envolveu
violência, constrangimento ou agressão", mas de qualquer modo, foi uma "falta
moral da qual ele se arrependerá para o resto da vida".59
56
Idem. Ibidem. 57
REVISTA VEJA. Editora Abril. Ed. 2224, ano 44, nº. 27 de 6 de julho de 2011. 58
Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/mundo/937678-camareira-mentiu-sobre-detalhes-da-acusacao-contra-strauss-kahn.shtml. Acesso em 03 de julho de 2011. 59
Disponível em: http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2011/09/110918_strauss_entrevista_rp.shtml. Acesso em 19 de setembro de 2011.
28
Em casos como este, a palavra da vítima – que geralmente é a única – é de
importância extraordinária, vez que é através dela que se tem conhecimento dos
fatos, mas, não é por isto que deve se deixar de analisá-la rigorosamente e de
acordo com demais elementos, pois, conforme se observa do caso de Dominique
Strauss-Kahn, se a palavra da vítima fossa analisada de forma isolada, certamente o
desfecho do caso seria diferente do que foi.
Assim, tem-se que a palavra da vítima (ainda que criança) não pode ser
sempre aceita como expressão da verdade, tampouco pode ser ignorada e não
valorada60, ao contrário, deverá ser analisada em conjunto as demais provas, caso
não seja a única do processo-crime, assunto este que será retomado no capítulo 4.
2.2. OBRIGATORIEDADE, COMPROMISSO E DISPENSABILIDADE DO
TESTEMUNHO
Se por um lado existe o dever do Estado de prestar a tutela jurisdicional,
conforme expõe NICOLA FRAMARINO DEI MALATESTA61, por outro existe um
dever cívico do cidadão em ser testemunha, comparecendo em juízo e contribuindo
com o conhecimento (veraz) que tem sobre determinados fatos.
Não obstante a previsão legal de exceções ao dever de depor, que já foram
explicitadas, há também, a obrigatoriedade, o compromisso e dispensabilidade das
testemunhas.
60
PEDROSO, Fernando de Almeida. op. cit. p. 57/59. 61
MALATESTA, Nicola Framarino Dei. A lógica das provas em matéria criminal. Trad. Paolo Capitanio. Ed. Bookseller, Campinas: 2001, p. 343 e ss.
29
2.2.1. Obrigatoriedade
O artigo 206 de Código de Processo Penal, em sua primeira parte, assevera
que “a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor”, o que significa,
para TOURINHO FILHO62, que toda pessoa que tem capacidade para ser
testemunha e sendo intimada para tal, tem o dever jurídico de fazê-lo, pois se não o
fizer, fica sujeita as sanções previstas nos artigos 218 e 219 do Código de Processo
Penal:
Art. 218. Se, regularmente intimada, a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz poderá requisitar à autoridade policial a sua apresentação ou determinar seja conduzida por oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio da força pública. Art. 219. O juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no art. 453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e condená-la ao pagamento das custas da diligência.
Poderá incorrer nas mesmas sanções a testemunha que comparecer em
juízo, mas negar-se a depois, pois o silêncio equivale ao não comparecimento.63
Com isto, o juiz tem nas mãos o poder de coerção, evitando que a
testemunha deixe de comparecer em juízo para informar o que sabe sobre os fatos
investigados, podendo, inclusive, utilizar-se da força pública.
Todavia, há em nosso ordenamento jurídico exceções ao dever de
comparecimento.
A primeira delas, prevista no artigo 220 do Código de Processo Penal, diz
que “as pessoas impossibilitadas, por enfermidade ou por velhice, de comparecer
para depor, serão inquiridas onde estiverem”, caso em que o magistrado (deverá)
deslocar-se e inquiri-las onde estiverem. 62
TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. op. cit. p. 640/641. 63
AQUINO, José Carlos G. Xavier de. op. cit. p. 82.
30
A segunda exceção se dá em razão de pessoas que ocupam os cargos
públicos cujo rol está no artigo 221 do Código de Processo Penal (lembrando que,
como já visto anteriormente, é facultada aos ocupantes destes cargos a
possibilidade de prestar o depoimento por escrito, conforme o §1º do referido artigo).
Vale acrescentar, também, que as testemunhas que residem em local
diverso daquele que o processo está tramitando, serão intimadas, através de carta
precatória (ou rogatória, quando imprescindíveis, conforme o artigo 222-A, do
Código de Processo Penal), e ouvidas pelo juiz do lugar onde residem (artigo 222
do mesmo diploma legal).
Diante disto, tem-se que, em regra, todos têm o dever de depor, emanando
daí, consequentemente, o dever de dizer a verdade, conforme imposição da lei, que
também prevê exceções, nas quais este dever não será exigido, como ocorre na
parte final do artigo 206 do Código de Processo Penal.
2.2.2. Compromisso
O artigo 203 do Código de Processo Penal menciona que a testemunha fará
a promessa de dizer a verdade, sob palavra de honra, ou seja, comprometer-se-á a
dizer o que sabe sobre os fatos que lhe forem indagados, sempre explicando como e
em quais circunstâncias teve conhecimento do que está relatando, para que possa
ser avaliada a sua credibilidade.
No entanto, como menciona OLIVEIRA, “ainda que o juiz da causa tenha se
esquecido de tomar o compromisso da testemunha, ela não estará dispensada ou
desobrigada do dever de dizer a verdade”. 64
64
OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. op. cit. p. 397.
31
Portanto, a testemunha está sempre compromissada a dizer a verdade, sob
pena do cometimento do delito previsto no artigo 342 do Código Penal (adiante o
crime de falso testemunho será objeto de estudo), o qual não considera como
elementar ao tipo penal o compromisso (ou juramento) por ela prestada.
Por fim, é importante aludir que não significa, necessariamente, que a
testemunha compromissada nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal
sempre agirá com sinceridade e dirá tudo aquilo que sabe sobre o ocorrido, e que as
testemunhas descompromissadas, por sua vez, sempre faltarão com a verdade65.
Tampouco, deve-se afirmar que somente o depoimento da testemunha que prestou
o compromisso deve ser apreciado ou ter maior valoração em relação ao
depoimento daquelas que não o prestaram (como por exemplo, crianças, paresntes,
vítimas), até mesmo porque a prova testemunhal (sempre que possível) deve ser
correlacionada com as demais existentes nos autos.
2.2.3. Dispensabilidade
Conquanto exista a regra geral da obrigatoriedade de testemunhar, como já
mencionado, há também, exceções a este dever, contidas na segunda parte
do artigo 206, artigo 207 e artigo 208, todos do Código de Processo Penal.
Em relação aos artigos 207 e 208 do referido diploma legal, aquele se trata
de proibição, não apenas de dispensabilidade do testemunho, enquanto este aborda
pessoas que não tem o dever de prestar o compromisso, como já fora explanado no
item 2.1, relativo à capacidade de testemunhar, motivo pelo qual não serão
(novamente) objetos de estudo neste capítulo.
65
MALATESTA, Nicola Framarino Dei. op. cit. p. 321.
32
As exceções contidas na segunda parte do artigo 206 do Código de
Processo Penal fazem referência à “ascendente ou descendente, o afim em linha
reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão é o pai, a mãe ou o filho adotivo do
acusado”, sendo, portanto, fundadas nas relações de parentesco, seja ele
sangüíneo ou por afinidade, evitando colocar estas pessoas (e também as
elencadas no artigo 207 do CPP), como diz a “expressão popular, “entre a cruz e a
espada”. Mentir em benefício do réu, em detrimento da justiça, ou, vice-versa, falar a
verdade em prejuízo daquele, em detrimento dos princípios de solidariedade familiar
e do dever que impõe calar”.66
Destarte, vale mencionar que os familiares poderão recusar-se a depor,
contudo, não estão impedidos de fazê-lo. Tampouco significando que se o fizerem
seu depoimento será mentiroso ou não terá valia, eis que há situações (como será
estudado adiante) em que este testemunho poderá ser o único (como por exemplo,
nos crimes ocorridos dentro das residências), situação esta em que o familiar será
obrigado a depor, como dispõe a parte final do artigo 206 do Código de Processo
Penal.
2.3. ORALIDADE
Conforme a legislação pátria “o depoimento será prestado oralmente, não
sendo permitido à testemunha fazê-lo por escrito” (artigo 204, caput, CPP). Está
permitida, entretanto, principalmente em casos mais complexos, a breve consulta a
apontamentos (parágrafo único, artigo 204, CPP).
66
AQUINO, José Carlos G. Xavier de. op. cit. p. 88.
33
Constitui uma exceção à regra o previsto no § 1º do artigo 221 do Código de
Processo Penal67, que permite que o depoimento seja prestado por escrito pelas
pessoas ali enumeradas, contudo, está prática é desaconselhável, pois aceitando tal
prática, violam-se os princípios da jurisdição e do contraditório, ante a
impossibilidade de participação das partes na sua produção. 68
Outra exceção à regra, que é explicitada por AQUINO69 diz respeito às
pessoas mudas, surdas ou surdas-mudas, conforme o parágrafo único do artigo 223
do Código de Processo Penal, que faz menção ao disposto no artigo 192 do referido
diploma legal:
Art. 192. O interrogatório do mudo, do surdo ou do surdo-mudo será feito pela forma seguinte: I - ao surdo serão apresentadas por escrito as perguntas, que ele responderá oralmente; II - ao mudo as perguntas serão feitas oralmente, respondendo-as por escrito; III - ao surdo-mudo as perguntas serão formuladas por escrito e do mesmo modo dará as respostas. Parágrafo único. Caso o interrogando não saiba ler ou escrever, intervirá no ato, como intérprete e sob compromisso, pessoa habilitada a entendê-lo.
Registre-se que a regra da oralidade vale até mesmo para a testemunha
que não tenha conhecimento da língua nacional, sendo que neste caso lhe é
concedido um intérprete (artigo 223, caput, CPP).
Ademais, a regra da oralidade adotada pela legislação pátria é de
fundamental importância, pois permite ao magistrado uma melhor análise do que
67
Art. 221. O Presidente e o Vice-Presidente da República, os senadores e deputados federais, os ministros de Estado, os governadores de Estados e Territórios, os secretários de Estado, os prefeitos do Distrito Federal e dos Municípios, os deputados às Assembléias Legislativas Estaduais, os membros do Poder Judiciário, os ministros e juízes dos Tribunais de Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal, bem como os do Tribunal Marítimo serão inquiridos em local, dia e hora previamente ajustados entre eles e o juiz. § 1
o O Presidente e o Vice-Presidente da República, os presidentes do Senado Federal, da
Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal poderão optar pela prestação de depoimento por escrito, caso em que as perguntas, formuladas pelas partes e deferidas pelo juiz, Ihes serão transmitidas por ofício. (grifei) 68
Entendimento de LOPES JUNIOR, Aury. op. cit. p. 655 e de NUCCI, Guilherme de Souza. op. cit. p. 480. 69
AQUINO, José Carlos G. Xavier de. op. cit. p. 61/65.
34
está sendo dito pela testemunha (dentro do contexto, sendo possível, também, a
verificação de suas expressões faciais, corporais, etc.), o que consequentemente
gera uma melhor análise do caso concreto, bem como melhor valoração da referida
prova e mais segurança ao processo, diferentemente do que ocorreria se fosse
facultada a produção da prova testemunhal de forma escrita, o que, na visão de
AQUINO, causaria graves riscos ao processo, eis que a escrita possibilita vários
meios de dissimulação por quem escreve, além de diversas formas de interpretação
ao leitor.
Contudo, de nada adianta as “vantagens” da oralidade da prova
testemunhal, se o que for dito pela testemunha em seu depoimento não for
reproduzido de maneira correta. Está preocupação está presente no artigo 215 do
Código de Processo Penal: “na redação do depoimento, o juiz deverá cingir-se, tanto
quanto possível, às expressões usadas pelas testemunhas, reproduzindo fielmente
suas frases”.
Além disto, estão atreladas a questão da oralidade, a objetividade – que
veda a manifestação de opiniões pessoais da testemunha, salvo se inseparável da
narrativa do fato, conforme dita o artigo 213 do Código de Processo Penal. Sendo,
ainda, elementar que o juiz informe que ela se atenha ao fato – e a
retrospectividade, eis que a testemunha narra hoje fatos presenciados no passado,
os quais estão sujeitos às contaminações que podem influenciar no depoimento, e
consequentemente, na produção da prova, sendo este o objeto de análise do
capítulo 4.
Diante do exposto, percebe-se que a oralidade do testemunho, assim como
sua fiel reprodução, é de vital importância para a formação convicção do julgador,
vez que a prova não é construída apenas com a narração dos fatos, mas também
35
pelo comportamento da testemunha e por todas as outras circunstâncias presentes
na ocasião da inquirição.
2.4. INQUIRIÇÃO
Antes da reforma processual penal ocorrida em 2008, o sistema adotado era
o presidencialista. Por este sistema (com resquícios inquisitoriais), o juiz era o
primeiro a inquirir a testemunha e somente após, é que as partes poderiam inquiri-la,
de forma suplementar, e sob o intermédio dele (juiz), ou seja, primeiramente as
testemunhas de acusação eram inquiridas diretamente pelo juiz, depois pelo órgão
acusador, o qual, obrigatoriamente, direcionava suas perguntas ao magistrado para
que ele as reformulasse e redirecionasse a testemunha e, por fim era “passada a
vez” à defesa, que agia de igual maneira, direcionando as perguntas ao juiz, que a
repetira à testemunha para que somente este momento ela pudesse responder,
sendo depois, repetido o mesmo procedimento, porém, na ordem inversa, com as
testemunhas de defesa.
Com a modificação trazida pela Lei nº. 11.690, de 09 de junho de 2008,
deixou-se de lado o sistema presidencialista e passou-se a (adaptação) e utilização
das regras do sistema acusatório (chamado por TOURINHO FILHO de direct
examination70), através do qual as partes questionam diretamente a testemunha,
podendo o juiz questiona-las de forma complementar.
Vejamos, respectivamente, a redação do artigo 212 do Código de Processo
Penal quando da utilização do sistema presidencialista e a atual redação, de acordo
com o sistema acusatório:
70
TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. op. cit. p. 651.
36
Art. 212. As perguntas das partes serão requeridas ao juiz, que as formulará à testemunha. O juiz não poderá recusar as perguntas da parte, salvo se não tiverem relação com o processo ou importarem repetição de outra já respondida. Art. 212. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida. Parágrafo único. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição.
Estas alterações legislativas modificaram substancialmente a metodologia
de colheita da prova testemunhal, pois além da alteração da ordem de oitivas das
testemunhas (primeiro as arroladas pela acusação e após as arroladas pela defesa),
determina que as partes formulem as perguntas antes do magistrado e diretamente
à pessoa que estiver prestando o seu depoimento, possibilitando que seja
demonstrado aquilo que se pretende provar. Depois, em respeito ao contraditório, a
parte contrária formulará as perguntas de acordo com o seu interesse, e, por fim, se
entender que não estejam todos os pontos esclarecidos, poderá o juiz complementar
a inquirição. Importante, ainda, mencionar que não foi retirado do magistrado o
comando da audiência e a valoração das provas, as quais se destinam a formar o
seu convencimento.71
Conforme explana GESU72, a sistemática de inquirição de testemunhas
adotada pela legislação brasileira a partir de 2008, “aproximou-se ao cross-
examination norte-americano, pois, em ambos, a acusação e a defesa formulam os
questionamentos diretamente às testemunhas, as quais também ficam sujeitas ai
contra-interrogatório da parte adversa; entretanto, diferindo-se deste porque a
inquirição não é tarefa exclusiva das partes”. Afirmando, por outro lado, que esta
modificação teve mais “semelhança com aquilo que os italianos chamam de esame
71
GESU, Cristina Di. op. cit. p. 75/80. 72
Idem. Ibidem.
37
incrociato (perguntas cruzadas), considerando a previsão do Código de Processo
Penal italiano acerca da possibilidade de intervenção do magistrado ao final.”
2.4.1. Inquirição por videoconferência
Há, ainda, a possibilidade da inquirição da testemunha por
videoconferência, quando a testemunha ou vítima sentirem-se humilhadas,
temerosas ou constrangidas na presença do réu, somente sendo possível a retirada
do réu da sala de audiência quando não for possível a oitiva por videoconferência,
conforme o disposto no artigo artigo 217 do Código de Processo Penal.
Diante disto, vem a tona casos que vítimas, testemunhas e até mesmo réus
colaboradores sentem-se ameaçados pela presença do acusado, necessitando,
então, de especial proteção.
2.4.1.1. Proteção à testemunha
A Lei nº. 8.807, de 13 de julho de 1999, regulamentada pelo Decreto n°
3.518, de 20 de junho de 2000, instituiu o Programa de Proteção Federal de
Assistência a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas, desenvolvido no âmbito da
União, dos Estados e do Distrito Federal, sob supervisão do Ministério da Justiça,
com a finalidade de proteger vítimas, testemunhas e até mesmo réus colaboradores
na investigação de crimes.73
A referida lei prevê medidas protetoras, que levarão em conta a gravidade
da coação ou ameaça à integridade física ou psicológica, a dificuldade de preveni-
73
OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. op. cit. p. 405.
38
las ou reprimi-las pelos meios convencionais e a sua importância para a produção
da prova (artigo 2º).
Entre as medidas protetoras previstas estão: a segurança na residência,
incluindo o controle de telecomunicações; a suspensão temporária das atividades
funcionais, sem detrimento dos vencimentos, quando servidor público ou militar; o
sigilo em relação aos atos praticados (artigo 7º); a alteração de nome e registros da
pessoa protegida (artigo 9º), etc., pelo período de dois anos, podendo ser
excepcionalmente prorrogada (artigo 11).
2.5. CONTRADITA E ARGUIÇÃO DE DEFEITO
Prevê o artigo 214 do Código de Processo Penal que:
Antes de iniciado o depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha ou argüir circunstâncias ou defeitos, que a tornem suspeita de parcialidade, ou indigna de fé. O juiz fará consignar a contradita ou argüição e a resposta da testemunha, mas só excluirá a testemunha ou não Ihe deferirá compromisso nos casos previstos nos arts. 207 e 208.
Contraditar significa o ato de impugnação, contestação da oitiva de uma
testemunha pela parte contrária. Geralmente, ocorre após sua qualificação e antes
de iniciar o depoimento. Assim, a testemunha será questionada sobre o que fora
contraditado e, tratando-se de alguma das hipóteses referidas no artigo 207 do
Código de Processo Penal, não será ela ouvida, ou, nas hipóteses do artigo 208 do
mesmo diploma legal, anular-se-á o compromisso.74
Há, ainda, a argüição de defeito, que consiste no conhecimento, de uma das
partes, sobre algo que torne a testemunha da parte contrária suspeita ou sem
7474
TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. op. cit. p. 653.
39
confiabilidade, cabendo a parte que tiver esta informação fazer a argüição, antes da
tomada do depoimento propriamente dito, procedendo-se, daí por diante, o mesmo
procedimento visto em relação à contradita. 75
2.6. ACAREAÇÃO
A acareação consiste em colocar duas ou mais pessoas, cujos depoimentos
sejam conflitantes “cara a cara” para que expliquem as divergências que incidam
sobre fatos ou circunstâncias relevantes e não se possa chegar a verdade pelas
demais provas produzidas, conforme o disposto no artigo 229 do Código de
Processo Penal:
A acareação será admitida entre acusados, entre acusado e testemunha, entre testemunhas, entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida, e entre as pessoas ofendidas, sempre que divergirem, em suas declarações, sobre fatos ou circunstâncias relevantes.
Diante desta leitura, extrai-se que o Código de Processo Penal admite
acareação entre: acusados; acusado e testemunha; testemunhas; testemunha e
ofendido; acusado e ofendido; e ofendidos.
No entanto, é de suma importância a ressalva feita por OLIVEIRA76 – o qual
considera a acareação um “procedimento de índole intimidatória” –, de que é
impertinente a possibilidade de acareação entre o acusado e as testemunhas, vez
que aquele não tem qualquer compromisso de dizer a verdade, enquanto a
testemunha o tem. Ademais, há a hipótese de o réu exercer o direito ao silêncio em
juízo, mas ter sido ouvido na fase investigatória, oitiva esta que não tem valor senão
75
Idem. Ibidem. 76
OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. op. cit. p. 415.
40
confirmada em juízo, logo, não podendo ser submetido ao procedimento da
acareação.
Assim, na visão do supramencionado doutrinador, a acareação poderá
ocorrer somente entre testemunhas; entre testemunhas e o ofendido ou entre
ofendidos, os quais tem o dever de depor e poderão ser responsabilizados
criminalmente por eventual falsidade em suas declarações: as testemunhas pelo
crime de falso testemunho (artigo 342 do Código Penal), e o ofendido, pelo delito de
denunciação caluniosa (artigo 339 do mesmo diploma legal).
O procedimento de acareação, onde “os acareados serão reperguntados,
para que expliquem os pontos de divergências, reduzindo-se a termo o ato de
acareação” (parágrafo único do artigo 229 do Código de Processo Penal) “pode ser
realizado tanto na fase investigatória quanto durante a instrução criminal, razão pela
qual seria conveniente que as respectivas autoridades somente liberem as
testemunhas após o depoimento de todas elas”77, sendo então, realizada logo após
os testemunhos.
O artigo 230 do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de
acareação quando uma das pessoas estiver ausente, desde que não cause
prejudicial demora ao processo e seja entendida como conveniente pela autoridade
competente (não exclusivamente pelo juiz, eis que poderá ser realizada, também, na
fase investigatória):
Se ausente alguma testemunha, cujas declarações divirjam das de outra, que esteja presente, a esta se darão a conhecer os pontos da divergência, consignando-se no auto o que explicar ou observar. Se subsistir a discordância, expedir-se-á precatória à autoridade do lugar onde resida a testemunha ausente, transcrevendo-se as declarações desta e as da testemunha presente, nos pontos em que divergirem, bem como o texto do referido auto, a fim de que se complete a diligência, ouvindo-se a testemunha ausente, pela mesma forma estabelecida para a testemunha
77
OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. op. cit. p. 415
41
presente. Esta diligência só se realizará quando não importe demora prejudicial ao processo e o juiz a entenda conveniente.
Todavia, no entendimento de TOURINHO FILHO78, nesta hipótese de
ausência de uma das partes acareadas, não haverá a acareação propriamente dita,
mas sim mero confronto.
2.7. MOMENTO DE ARROLAR AS TESTEMUNHAS
As testemunhas devem ser arroladas no momento procedimental correto,
sob pena de preclusão.
De acordo com o artigo 41 do Código de Processo Penal, as testemunhas
de acusação devem ser arroladas, obrigatoriamente, na denúncia (crimes de ação
penal pública) ou na queixa-crime (ação penal de iniciativa privada).
As testemunhas de defesa, em regra, devem ser arroladas quando for
ofertada a resposta escrita, requerendo sua intimação, quando necessário
(respectivamente, artigos 396 e 396-A, ambos do Código de Processo Penal).
2.8. LIMITES NUMÉRICOS DE TESTEMUNHAS
A regra geral, no Código de Processo Penal é de que, nos crimes cuja
sanção máxima for cominada for igual ou superior a 4 (quatro) anos de pena
privativa de liberdade, seguindo o rito comum ordinário, poderão ser arroladas até 8
(oito) testemunhas para cada parte, não se computando as que não prestam
compromisso e as referidas (artigo 401, § 1º, do CPP) e, conforme o disposto no
78
TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. op. cit. p. 356.
42
artigo 532 do referido diploma legal, nos crimes que seguirem o rito comum sumário,
poderão ser arroladas no máximo 5 (cinco) testemunhas para cada parte, de igual
forma, não sendo computadas as que não prestarem compromisso e forem
referidas.
Há, porém, exceção referente ao procedimento do Tribunal do Júri, onde, na
instrução, poderão ser ouvidas até 8 (oito) testemunhas para cada parte e em
plenário, o número máximo de testemunhas é reduzido para 5 (cinco),
respectivamente, nos termos do artigo 406, §§ 2º e 3º e artigo 422, ambos do
Código de Processo Penal.
2.9. DESISTÊNCIA DA OITIVA DE TESTEMUNHAS
Dispõe o § 2º do artigo 401 do Código de Processo Penal que “a parte
poderá desistir da inquirição de qualquer das testemunhas arroladas, ressalvado o
disposto no art. 209 deste Código”.
No entanto, conforme explica LOPES JUNIOR, “as testemunhas, uma vez
arroladas, são “do processo” e não mais “da parte””79, razão pela qual este
dispositivo deve ser interpretado de acordo com a garantia constitucional do
contraditório, abrindo-se vista a outra parte para que se manifeste sobre a
desistência e, somente se houver discordância, será invocada a parte final do
referido artigo, para que o juiz possa ouvi-la.
79
LOPES JUNIOR, Aury. op. cit. p. 659.
43
2.10. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS
A substituição de testemunhas era permitida quando alguma das
testemunhas não fosse encontrada (antigo artigo 397 do CPP).
Porém, com a reforma processual penal trazida pela Lei nº. 11.719/08, a
substituição da testemunha deixou de ter previsão legal. O que, no entendimento de
LOPES JUNIOR80, não se trata de omissão legislativa, mas sim de celeridade
processual e “aglutinação dos atos em uma única audiência”. Entende, ainda, que
impedir a substituição de uma testemunha não encontrada implica, conforme o caso
“cerceamento de defesa ou limitação indevida do contraditório”.
Corroborando este pensamento, o Ministro do Supremo Tribunal Federal,
Joaquim Barbosa (apud LOPES JUNIOR81) entendeu ser possível a aplicação do
artigo 408 do Código de Processo Civil, segundo o qual, é permitida a substituição
da testemunha: que falecer; que por enfermidade não estiver em condições de
depor; que tendo mudado de residência não for encontrada pelo oficial de justiça.
80
Idem. Ibidem. p. 660/661. 81
Idem. Ibidem. p. 661/662.
44
3. FATORES CAPAZES DE INFLUENCIAR NA PRODUÇÃO DA PROVA
TESTEMUNHAL
“A prova testemunhal é o meio de prova mais utilizado no processo penal
brasileiro e, ao mesmo tempo, o mais perigoso, manipulável e pouco confiável”.82
Comumente magistrados enfrentam situações complexas em que a prova
testemunhal, seja através de depoimentos de testemunhas ou ainda a oitiva da
própria vítima, é principal, senão a única, colacionada no decorrer do processo-
crime, e, cabe a eles (magistrados) ponderar a credibilidade da referida prova –
levando em conta fatores externos capazes de influenciar nas recordações de um
fato que serão resgatadas na memória e relatadas por elas a diferentes
entrevistadores e momentos – e fundamentar sua decisão (seja através de sentença
absolutória ou condenatória) baseando-se nelas, aliadas aos demais elementos
carreados nos autos, se estes estiverem presentes.
Neste capítulo, buscar-se-á, apresentar e analisar, entre muitos existentes,
alguns fatores passíveis de contaminar a produção e valoração da prova
testemunhal.
3.1. O CONHECIMENTO: FASES DE FORMAÇÃO
A atividade judicial, muitas vezes, é vista como a busca, no presente, de
fatos ocorridos no passado, os quais, necessariamente, são resgatados da memória
daquele que os relata, para que assim, seja possível a reconstrução fática83, a qual,
82
Idem. Ibidem. p. 664. 83
PLETSH, Natalie Ribeiro. Formação da prova no jogo processual penal: o atuar dos sujeitos e a construção da sentença. IBCCRIM, São Paulo: 2007. p. 19/20.
45
na visão de AQUINO84 (doutrinador que, salvo disposição em contrário, servirá de
base para as explanações a seguir), depende diretamente do conhecimento do fato,
conservação e declaração desse conhecimento.
Em outras palavras, para a reconstrução de um crime, na grande maioria
das vezes, até mesmo pela carência de outros elementos probatórios (que às vezes
não foram devidamente colhidos e, por conseqüência, são apagados pelo tempo, ou
porque não deixaram vestígios), depende da memória daquele que o narra.
3.1.1. O CONHECIMENTO DO FATO
O conhecimento, conceituado por JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR
(apud AQUINO), é:
uma função vital, pela qual o sujeito cognoscente recebe e exprime em si mesmo a acção e a forma da cousa; assim se verifica que o conhecimento consta de três elementos, isto é, de um sujeito cognoscente, de um objeto cognoscível e do acto da união entre este e aquelle, de sorte que, formalmente, o conhecimento consiste neste acto, de união pelo qual o objecto é apprehendido pelo sujeito e neste representado por meio da espécie expressa.
Nesta seara, o conhecimento, que é essencialmente a relação entre um
sujeito e um objeto, ocorre em virtude das percepções sensoriais: audição, visão,
gosto, olfato, tato, etc., sendo os dois primeiros de maior utilidade no caso da prova
testemunhal.
LUIZ REGIS PRADO, fazendo uma síntese de ensinamentos, esclarece que:
O ponto de partida para a configuração do testemunho é o momento de apreensão do fato, da aquisição de percepções sensoriais (dados sensoriais
84
AQUINO, José Carlos G. Xavier de. op. cit. p.26/55.
46
primários). Os órgãos sensoriais recebem a impressão (imagem) e a levam aos centros cerebrais determinando a sensação, resultado imediato do estímulo, e, a seguir, a percepção, efeito da sensação do momento, que, no caso de identificação do objeto, se intitula a percepção. A imagem gravada na memória fica retida para mais tarde ser reproduzida ou evocada. Encerra o processo de exteriorização (oral ou escrita), feita por meio do depoimento.
85
No entanto, não basta que uma pessoa tenha conhecimento de um fato
através de seus sentidos, é necessário, também, que se tenha atenção e
compreensão, que são considerados por AQUINO, elementos integradores do
conhecimento.
Em relação à atenção, é comum ouvirmos indivíduos relatarem que
acontecimentos do cotidiano passaram despercebidos em razão da distração,
cansaço ou até por estar com a atenção dirigida a outro fato, que se for inusitado,
despertará maior atenção em relação aos triviais.
Além disso, a atenção é limitada no tempo e no espaço, ou seja, as pessoas
não conseguem ficar atentas o tempo todo, nem ater-se a várias coisas ao mesmo
tempo.
Por sua vez, a compreensão diz respeito à “capacidade que o indivíduo
possui de descrever algo sob uma diversidade de pontos de vista, sob diferentes
aspectos, tomar consciência de fatores importantes, sentir a situação, estabelecer
possíveis relações de causa e efeito etc.”.86 O que significa dizer que é através da
compreensão que a imagem se forma de maneira mais coerente com a realidade
fática, ou seja, somente após o desenvolvimento de um rápido trabalho mental,
comparando o dado novo a velhas experiências, é que a pessoas terá uma efetiva
compreensão do conhecimento.
85
PRADO, Luiz Regis. Falso testemunho e falsa perícia. Ed. Saraiva, São Paulo: 1984. p. 6. 86
AQUINO, José Carlos G. Xavier de. op. cit. p. 38.
47
Outra circunstância mencionada por AQUINO que é capaz de influenciar na
captação da realidade é o estado de espírito do sujeito no momento da ocorrência
dos fatos, sendo evidente, que aquele que se encontrava calmo na ocasião terá
melhor capacidade de perceber o ocorrido do que aquele que estava
emocionalmente alterado.
Ainda, há a possibilidade de fatores físicos alterarem a captação e
conservação do conhecimento, como por exemplo, a influência do frio e do calor, da
alta luminosidade ou obscuridade, do cansaço, do jejum, da distância do observador,
entre outros.87
Diante do que fora supramencionado, percebe-se que não basta, pura e
simplesmente, a presença de uma pessoa no lugar dos acontecimentos para que
haja um conhecimento efetivo por parte dela dos fatos que se pretendem reconstruir
em juízo, pois, pouco adianta que uma testemunha tenha presenciado uma cena,
em tese criminosa, se não estão presentes outros aspectos essenciais lhe permitam
total compreensão e capacidade de reprodução do que fora por ela assistido.
3.1.2. A CONSERVAÇÃO DO CONHECIMENTO
Como já fora dito, a produção da prova testemunhal depende da
possibilidade de reconstrução mental através do mecanismo de fixação,
conservação e reprodução de fatos passados:
A conservação do conhecimento é possível em virtude de um processo de fixação, que se consubstancia na capacidade de gravação de um fato. Ela, a fixação, depende muito da memória, lugar onde os fatos ficam registrados.
87
GESU, Cristina Di. op. cit. p. 138.
48
A memória consiste na possibilidade de recordarmos conhecimentos relativos ao passado, que certa feita, anteriormente à atual lembrança, nos foram disponíveis.
88
Ainda na visão de AQUINO, as percepções são registradas no cérebro
graças à memória, que se divide em dois momentos: “a conservação do
conhecimento adquirido por meio da percepção” e “a possibilidade, a qualquer
instante, de avocar a lembrança desse conhecimento, mas não agora identificando-
o, e sim reconhecendo-o”.
Seguindo a mesma linha de raciocínio, PRADO elucida que o fenômeno
psíquico da memória dá-se em três fases. São elas: a fixação, a conservação e a
evocação:
a fixação ocorre quando a impressão sensorial, transportada ao cérebro e lançada no campo da consciência pela percepção, vai fixar-se na substância cerebral. Desde que retiradas, as impressões, (imagens) conservam-se em estado latente e indefinido. O ressurgimento da impressão original por meio de um estímulo (interno ou externo) provoca a evocação das imagens conservadas, trazendo-as à consciência (lembrança). Há, ainda, o reconhecimento, como aspecto complementar,
que é a identificação da lembrança, da recordação. 89
Neste passo, é de fundamental importância o alerta feito por GESU, de que
“a lembrança da testemunha acerca do fato delituoso não é capaz de reconstruí-lo
da mesma forma como ocorreu na realidade”90, eis que a memória – além de variar
em qualidade e intensidade, fazendo com que o relato de um mesmo fato
presenciado por pessoas distintas possa ser relatado de modo completamente
diferentes – está sujeita a desgastes, como por exemplo, o decurso do tempo, que
pode causar esquecimentos e alterar os dados registrados na memória. Razão pela
88
Idem. Ibidem. p. 39. 89
PRADO, Luiz Regis. op. cit. p. 9. 90
GESU, Cristina Di. op. cit. p. 75/80.
49
qual é de fundamental importância que as testemunhas presenciais sejam ouvidas o
mais rápido possível, para que assim, possa ser guardada maior semelhança com a
realidade.
3.1.3. A DECLARAÇÃO DO CONHECIMENTO
A declaração testemunhal é o relato de um fato que foi entendido por meio
da percepção e, conseqüentemente, registrado na memória do sujeito, o qual
transmitirá o seu conhecimento a outro sujeito, através de uma exteriorização
material, que se dá pelos meios de linguagem.
Dentre as linguagens, a falada é o principal instrumento de comunicação
entre os homens. Mas, não raras às vezes, podem estar presentes vícios de
comunicação (os quais poderão ser ocasionados por diversos fatores), ficando o
destinatário dela sem saber o que o declarante quis dizer-lhe.
Entre estes fatores capazes de alterar a declaração do conhecimento,
podemos citar o transcorrer do tempo entre o fato e as primeiras declarações
prestadas, isto é, quanto maior o transcurso do tempo – que também é fundamental
para o esquecimento, principalmente de detalhes essenciais que interessam ao
processo –, maior a possibilidade de a testemunha ou vítima incorporar ao seu
conhecimento elementos externos, o que gerará uma “verdadeira confusão entre
aquilo que realmente ocorreu e as informações adquiridas posteriormente por
intermédio dos jornais, da televisão, de uma conversa com um amigo, da inquirição
por médicos, psicólogos e policiais”.91
91
Idem. Ibidem. p. xvi.
50
Como explica MALATESTA, “há testemunhas que percebem a verdade, que
pretendem referi-la exatamente e cujos depoimentos, no entanto, acabam por
enganar, pela impropriedade e incerteza de sua linguagem; a afirmação sincera de
fatos verdadeiros se converte, assim, por seus defeitos, em um falso testemunho” 92,
ou seja, muitas vezes a testemunha não tem a intenção de distorcer a verdade dos
fatos, mas por ser imprecisa e/ou por não recordar-se de todos os detalhes, acaba
alterando sua própria versão dos conhecimentos que obteve.
Além disto, as pessoas, sobretudo as crianças, são altamente induzidas ou
sugestionadas a recordar eventos nunca ocorridos, assim como é possível que elas
mesmas acabem utilizando-se de fantasias e imaginações para preencher as
lacunas da memória, por vezes com experiências verdadeiras decorridas de outros
acontecimentos ou até mesmo com experiências que nunca foram vivenciadas.
Criando, assim, falsas memórias, que contaminam a prova, que, por sua vez,
influenciará diretamente na tomada da decisão.93
Outra questão importante e com grande potencial de influencia sob a
produção da prova oral (seja pela testemunha ou pela vítima) é o entrevistador.
Costumeiramente, o entrevistador tende a agir manipulando os
questionamentos (e conseqüentemente as respostas), buscando obter informações
específicas sobre determinado fato94. Em outras palavras, a acusação trabalha para
obter a condenação, produzindo provas neste sentido e a defesa, apesar de não ter
o dever de provar, valendo-se do princípio da presunção de inocência e do direito ao
silêncio, também pode agir buscando produzir provas a seu favor, inclusive
utilizando-se de mentiras, para reduzir os riscos de uma sentença desfavorável.
92
MALATESTA, Nicola Framarino Dei. op. cit. p. 358. 93
GESU, Cristina Di. op. cit. p. 136/138. 94
Idem. Ibidem. p. 147/150.
51
Outro fator importante é que, geralmente, o entrevistador (seja ele o órgão
acusador, a defesa ou o juiz), não utiliza a linguagem e o método adequado para
questionar o entrevistado, além de muitas vezes explorarem somente a hipótese
acusadora, não estando preocupado em inquirir a testemunha ou vítima sobre outras
possíveis causas que poderiam ter ensejaram a acusação.
Diante disto tudo, percebe-se claramente a fragilidade da prova testemunhal,
a qual, além de parcial, está longe de reproduzir fidedignamente os acontecimentos,
devido a todos os fatores de contaminação anteriormente apontados: captação do
conhecimento, memórias e falsas memórias, decurso do tempo, viés do
entrevistador, etc., motivo pelo qual, muitos doutrinadores95 sustentam a
inviabilidade da “busca pela verdade” no processo através da tentativa de
reconstrução dos fatos.
3.2. FALSO TESTEMUNHO
Por mais que a coleta da prova oral seja cingida de todos os cuidados
necessários, ainda há a possibilidade ocorrerem erros judiciários em virtude de
sentenças condenatórias ou absolutórias fundadas, total ou parcialmente, em falsos
depoimentos.
Como já mencionado, a veracidade das declarações não depende apenas
das qualidades morais de quem a presta, mas também de outros fatores
relacionados à sua mente, o objeto e as condições de seu depoimento.
O falso testemunho, na visão de AQUINO, ocorre quando a testemunha
consciente e propositadamente adultera a verdade com o intuito de enganar o juiz,
95
Neste sentido vide: GESU, Cristina Di. op. cit.; LOPES JUNIOR, Aury. op. cit.; OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. op. cit., entre outros.
52
podendo isto se dar em razões de amizade, solidariedade familiar, etc. Por outro
lado, coisas não verídicas podem ser ditas de boa-fé durante o testemunho, todavia,
contaminadas de erro de percepção, de memória, de influências e sugestões
imprevistas, etc., sendo portando, uma declaração mentirosa involuntária ou, nas
palavras de Santo Tomás de Aquino, falso testemunho por ignorância do fato.96
Cabe destacar a existência de duas teorias sobre a caracterização do falso
testemunho: a objetiva e a subjetiva, abaixo explanadas com base nos
ensinamentos de PRADO.97
A primeira teoria considera como falsa a declaração quando esta for
divergente ou incompatível com o seu objeto, ou seja, quando há discrepância entre
o que foi dito e a realidade. Assim, para a teoria objetiva, a falsidade seria o
contraste entre o depoimento e o que efetivamente sucedeu.
Já para a segunda teoria, “uma declaração é falsa quando é desconcordante
com o sabido pelo agente. A falsidade encera uma relação contraditória ou
divergente entre o fato asseverado e o sabido”.98
No Brasil, ante a interpretação do artigo 342 do Código Penal, que prevê
como criminosa a conduta de “fazer afirmação falsa, ou negar a verdade, como
testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou
administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral”, vige a teoria subjetiva.
Saliente-se que, embora haja a previsão legal do delito de falso testemunho
(cuja apuração não é fácil), bem como o dever do juiz de alertar as testemunhas
sobre a importância de dizer a verdade, sob pena de cometimento do referido
96
AQUINO, José Carlos G. Xavier de. op. cit. p. 50/51. 97
PRADO, Luiz Regis. op. cit. p. 75/76. 98
Idem, Ibidem.
53
crime99, isto não obsta que em inúmeras vezes o magistrado depare-se com casos
em que os depoimentos colhidos podem ser as únicas provas, e além de tudo,
serem contraditórios entre si, sendo ele obrigado a adotar aquele que se apresentar
mais coerente, o qual, nem sempre será o verdadeiro.
99
Art. 210, CPP. As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que umas não saibam nem ouçam os depoimentos das outras, devendo o juiz adverti-las das penas cominadas ao falso testemunho. Parágrafo único. Antes do início da audiência e durante a sua realização, serão reservados espaços separados para a garantia da incomunicabilidade das testemunhas. Art. 211, CPP. Se o juiz, ao pronunciar sentença final, reconhecer que alguma testemunha fez afirmação falsa, calou ou negou a verdade, remeterá cópia do depoimento à autoridade policial para a instauração de inquérito. Parágrafo único. Tendo o depoimento sido prestado em plenário de julgamento, o juiz, no caso de proferir decisão na audiência (art. 538, § 2
o), o tribunal (art. 561), ou o conselho de sentença, após a
votação dos quesitos, poderão fazer apresentar imediatamente a testemunha à autoridade policial.
54
4. A PROVA ORAL COMO ÚNICO ELEMENTO PROBATÓRIO
Superados os apontamentos realizados acerca dos fatores que podem
influenciar na produção da prova oral, cabe agora, a importante análise das
principais situações em que o conjunto probatório é composto exclusivamente por
depoimentos, sejam eles prestados por uma ou mais testemunhas, ou ainda, pela
vítima, eis que esta, por vezes, poderá ser a única capaz de relatar o ocorrido.
Não prevalece mais no ordenamento jurídico brasileiro, o princípio no qual
um único testemunho não tinha validade alguma (testis unus testis nullus),
possibilitando, assim, a validade de um único testemunho, desde que ele transmita a
credibilidade necessária ao juiz, dentro do seu livre convencimento motivado.100
Neste capítulo, serão demonstradas as distinções feitas pela legislação,
doutrina e, notadamente, a jurisprudência, no que tange aos crimes que deixam, ou
não, vestígios, bem como a quantidade de depoimentos existentes no processo, e,
por fim, a análise de casos.
4.1. NOS DELITOS QUE NÃO DEIXAM VESTÍGIOS
Existem delitos, ou até mesmo causas especiais que ensejem o aumento ou
a diminuição de pena, que não deixam vestígios. Logo, é inquestionável que nestes
casos, as provas orais (sejam através da oitiva da vítima ou da declaração de
testemunhas, mesmo que não compromissadas) são suficientes para fundamentar a
sentença condenatória.
100
NUCCI, Guilherme de Souza. op.cit. p. 459.
55
Vejamos, entre muitos, alguns exemplos: nos crimes contra a vida (algumas
qualificadoras do homicídio que só poderão ser comprovadas por testemunhos,
como por exemplo, a promessa de recompensa e o motivo fútil); crimes de
periclitação da vida e da saúde, a omissão de socorro; todos os crimes contra a
honra (dependendo de como forem praticados, também terão como prova apenas o
depoimento da vítima e de eventuais testemunhas); nos crimes contra os costumes,
cometidos “longe dos olhares curiosos” a palavra da vítima é de extrema valia,
constituindo “o vértice de todo o acervo probatório, desde que fiquem demonstrados
seus precedentes bons costumes e sua honestidade”.101 Nestes casos, podem
existir, como também, podem inexistir vestígios, sendo então, a materialidade
comprovada unicamente através das declarações da vítima e/ou da testemunha.
Sobre a validade da palavra da vítima como meio de prova nos crimes
contra os costumes, vejamos o entendimento da 6ª Turma do Superior Tribunal de
Justiça:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONFIGURAÇÃO. EXAME DE CORPO DE DELITO. HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DENÚNCIA. INÉPCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCRIÇÃO EM TESE DE CRIME. – A configuração do crime de atentado violento ao pudor não deixa vestígios, prescinde da realização do exame do corpo de delito, sendo suficiente a manifestação inequívoca e segura da vítima, quando em consonância com os demais elementos probatórios delineados no bojo da ação penal.
102 (grifei)
Neste mesmo sentido, é o unânime entendimento jurisprudencial da 4ª
Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:
101
TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. op. cit. p. 622. 102
Superior Tribunal de Justiça. HC nº. 11033/RS, Rel. Min. Vicente Leal, 6ª Turma, julg. 01/12/1999, DJ: 28/02/2000, p. 127.
56
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA OS COSTUMES - ESTUPRO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PLEITO CONDENATÓRIO - POSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA ÀS DEMAIS PROVAS TESTEMUNHAIS COLHIDAS NOS AUTOS - CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL A ENSEJAR UM DECRETO CONDENATÓRIO - RECURSO PROVIDO. Nos crimes contra os costumes, quase sempre praticados sem a presença de testemunhas, as declarações da ofendida têm valor probante, máxime quando encontram apoio em outros elementos de prova existentes nos autos.
103 (grifei)
APELAÇÃO CRIME - ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR - PLEITO POR ABSOLVIÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - CONJUNTO PROBATÓRIO ÁPTO A ENSEJAR A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - PALAVRA DA VÍTIMA QUE, MESMO SENDO CRIANÇA, MERECE CREDIBILIDADE, EIS QUE DOTADA DE HARMONIA E COERÊNCIA - PEDIDO ALTERNATIVO DE REDUÇÃO DA PENA - ACOLHIMENTO POR RAZÕES DIVERSAS DAQUELAS INVOCADAS PELA DEFESA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
104 (grifei)
Há também, os delitos que, em regra, deixam sinais, contudo, se praticados
na forma tentada, os vestígios não aparecerão, como por exemplo, tentativa branca
de homicídio, tentativa de roubo, furto, estelionato, etc.
Observa-se, diante do exposto, que em muitos casos o conjunto probatório é
constituído exclusivamente pelas provas orais, sendo óbvio que elas, desde que
críveis e bem analisadas, são suficientes para embasar uma condenação.
4.2. NOS DELITOS QUE DEIXAM VESTÍGIOS
No caso dos crimes que deixam vestígios, conforme determina o artigo 158
do Código de Processo Penal, “será indispensável o exame de corpo de delito,
direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”.
103
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Apelação nº. 0469854-0. Acórdão nº 7335, Rel. Des. Antonio Martelozzo, 4ª Câmara Criminal, julg. 18/09/2008. 104
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Apelação nº. 0531672-9. Acórdão nº 8220, Rel. Des. Tito Campos de Paula, 4ª Câmara Criminal, jul. 12/03/2009.
57
Havendo a possibilidade da realização do exame de corpo de delito, e, não
sendo ele realizado, parte da doutrina entende que acarretará nulidade do
processo105, parte entende que a nulidade causará ofensa aos princípios da
liberdade probatória e do livre convencimento do juiz106.
No entanto, vale enfatizar a exceção prevista no artigo 167 do referido
diploma legal, conhecida como exame indireto de corpo de delito: “não sendo
possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a
prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta”.
Acerca do tema, vale mencionar o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
É inquestionável a imprescindibilidade do exame de corpo de delito, quando a infração penal deixar vestígios. Trata-se de exigência peculiar aos delitos materiais, imposta pelo art. 158 do Código de Processo Penal. A omissão dessa formalidade – considerada juridicamente relevante pelo próprio estatuto processual penal – constitui circunstância apta a invalidar, por nulidade absoluta, a própria regularidade do procedimento penal-persecutório (RTJ, 144/1064). Quando, no entanto, não for possível o exame de corpo de delito direto, por haverem desaparecido os vestígios da infração penal, a prova testemunhal – que materializa o exame de corpo de delito indireto – supre a ausência do exame direto (RTJ, 76/969, 879/109, 103/1040, 112/167).
107 (grifei)
Como exemplos citados pela doutrina destes delitos, têm-se: o crime de
roubo, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, situação que, na
maioria das vezes, os objetos (roubados e a arma) não são encontrados em poder
do acusado; o afogamento em alto mar, quando o corpo da vítima não é encontrado,
etc.
105
Neste sentido: TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. op. cit. p. 554. 106
Neste sentido: MIRABETE, Julio Fabbrini. op. cit. p. 479. 107
Superior Tribunal de Justiça. HC nº. 69013/PI, Rel. Min. Celso de Melo, 1ª Turma. DJ: 01/07/1992, citado por TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. op. cit. p. 555.
58
Diante disto, tem-se que a regra, nos crimes que deixam vestígios, é de que
seja realizado o exame de corpo de delito, e, somente não sendo mais possível a
sua realização ante ao desaparecimento dos vestígios, poderá ser ele (o exame)
suprido pela prova testemunhal, a qual, neste caso, como único elemento probatório,
será suficiente para a fundamentação de sentença condenatória.
4.3. QUANTIDADE DE TESTEMUNHOS QUANDO A COMPROVAÇÃO DOS
FATOS ESTIVER RESTRITA A PROVA TESTEMUNHAL
Conforme já mencionado anteriormente, as regras trazidas pelo Código de
Processo Penal são de que: nos crimes cuja sanção máxima for cominada for igual
ou superior a 4 (quatro) anos de pena privativa de liberdade, seguindo o rito comum
ordinário, poderão ser arroladas até 8 (oito) testemunhas para cada parte, não se
computando as que não prestam compromisso e forem referidas; nos crimes que
seguirem o rito comum sumário, poderão ser arroladas no máximo 5 (cinco)
testemunhas para cada parte, de igual forma, não sendo computadas as que não
prestarem compromisso e as referidas; e na instrução do Tribunal do Júri poderão
ser ouvidas até 8 (oito) testemunhas para cada parte e em plenário, o número
máximo de testemunhas é reduzido para 5 (cinco).
Há, ainda, as previsões das leis especiais, como ocorre com a Lei nº.
11.343/2006 (Lei de Drogas), em que, independente da pena, 5 (cinco) é o número
máximo de testemunhas para cada parte.
Registre-se que o entendimento doutrinário e jurisprudencial é de que o
arrolamento ou a oitiva de número maior de testemunhas por uma das partes em
relação à outra não gera nulidade, caracterizando mera irregularidade, sendo que a
59
quantidade estipulada por lei refere-se a cada fato descrito na denúncia ou
queixa.108
Além disso, mais importante que a quantidade das declarações, é o
conteúdo delas. Neste sentido, vejamos:
É irrelevante a existência de poucas provas testemunhais, para que seja o réu condenado, pois, na aferição do conjunto probatório, o que prevalece é a idoneidade, segurança e harmonia para se tirar conclusão e firmar certeza para o desate da demanda, sendo que a prova não se mede pelo volume, mas pela sua qualidade, clareza e seriedade, mesmo porque todo malfeitor da sociedade sempre busca não deixar provas, ou dificultar o colhimento, especialmente nos crimes contra o patrimônio, de clandestinidade como característica.
109
Por outro lado, como já explicado anteriormente, pessoas que
testemunharam um mesmo fato podem apresentar diferentes versões sobre ele,
notadamente em relação aos detalhes, pois elas não vêem as coisas de uma
mesma maneira. Não obstante, conforme afirma MALATESTA, as pequenas
contradições, decorrentes de falta de atenção ou esquecimento, no depoimento de
testemunhas distintas, não devem diminuir-lhes o valor.110
Outra questão importante, é a de todo o conjunto probatório carreado nos
autos ser composto por apenas uma única declaração, seja ela da vítima ou de uma
testemunha, o que, como já mencionado na introdução deste capítulo, em nada
obsta que ela sirva como fundamento para uma condenação, eis que o brocardo
testis unus testis nullus deixou de existir na atual sistemática processual.
Em verdade, a valoração das provas deve ser analisada em cada caso
concreto, pois em determinadas situações, apenas uma declaração – da vítima ou
da testemunha – pode ter mais valor do que vários depoimentos confusos entre si, e
inconclusivos.
108
MIRABETE, Julio Fabbrini. op. cit. p. 1057. 109
BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. AP. Rel. Geraldo Lucena. RJD 16/214. 110
MALATESTA, Nicola Framarino Dei. op. cit. p. 384.
60
CONCLUSÃO
O estudo realizado demonstra a grande importância da prova testemunhal
no processo penal, eis que é encontrada com abundância nas ações penais.
Consistindo a prova oral nas declarações retrospectivas prestadas pela
vítima ou por pessoas que presenciaram ou tiveram conhecimento de fatos
possivelmente delituosos, deve ela ser valorada de acordo com as demais
circunstâncias envolvidas – como a captura e armazenamento do conhecimento
fático, as emoções que lhe foram geradas em decorrência do ocorrido, seu
comportamento durante a inquirição, a coerência e harmonia de sua declaração,
entre outras – principalmente quando for a única a compor o conjunto probatório
carreado nos autos.
Em situações como estas, ou mesmo naquelas em que não é a única
coligida, não se pode ignorar a sua grande valia (se coerente e harmonia com os
demais elementos, notadamente em casos que os delitos perpetrados não deixam
vestígios, mas também, naqueles que deixam, seja por eles terem desaparecido
com o passar do tempo, seja para esclarecerem a motivação/modo de como o crime
ocorreu), tampouco desconsiderar os fatores que podem desvalorizá-las, como o
decurso temporal e influências capazes de geral um falso testemunho (intencional
ou não).
Destas situações que necessitam de maior cautela e que comumente são
enfrentadas nas ações penais, decorre a real necessidade de uma boa preparação
do entrevistador e do magistrado, não só na área jurídica, mas também em outros
ramos, como por exemplo, a psicologia e a sociologia, para que assim, possam
(quando necessário) inquirir a testemunha e/ou vítima de maneira que as deixe mais
61
a vontade e com certeza extraindo delas detalhes mais relevantes para o deslinde
da causa e valoração da prova.
Destarte, não restam dúvidas sobre a importância da prova testemunhal no
processo penal, vez que ela, mesmo sendo a única carreada poderá servir de
fundamentação para a condenação ou absolvição do réu, pois é certo que
argumentos sólidos e testemunho coerente constituem a melhor defesa da verdade.
Contudo, sua suficiência e valoração deverá, sempre, ser (bem) analisada de acordo
com o caso concreto.
62
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